maqla məhkəmə praktikasında bu məsələlərə dair bir neçə qərar işləyib
hazırlamışdır. O, adi şəraitlərdə istifadəçilərin qabaqcadan görməli
olduqları təhlükəni görmədiklərini nəzərə almaqla qabaqcadan heç bir
tədbir görmədiklərinə görə baş verən yol-nəqliyyat hadisələrinin sayının
artmasından narahatlığını bildirmişdi.
Obyektin lazımi vəziyyətdə saxlanılmaması anlayışı təhlükə
ideyasından daha artıq dərəcədə təqsir ideyası ilə əlaqədardır; lakin hər
halda təqsir olmadan məsuliyyət ola bilməz. Təqsirin mövcudluğu təsdiq
edilərsə, onda cərimə ödənilməsi tələbi yaranır və zərərçəkən sü- butetmə
yükünün ağırlığını bütünlüklə özü çəkməlidir; ona zərər vurulduğunu,
administrasiyanın təqsirli hərəkətini və ya hərəkətsizliyə yol vermədiyini
və nəhayət, təqsirlə vurulmuş zərər arasında səbəb əlaqəsi olduğunu
sübuta yetirməlidir. Yolun lazımi vəziyyətdə saxlan- mamasına görə
məsuliyyət halını sübut etmək üçün zərərçəkən yalnız iki faktı sübut
etməlidir - zərər vurulmasını və qurğu (tikili) ilə zərər arasında səbəb
əlaqəsinin mövcudluğunu əsaslandırmalıdır.
Dövlət Şurası və
inzibati məhkəmə, ümumiyyətlə
bir tərəfdən yol
xidmətlərinin, digər tərəfdən isə ictimai yolların istifadəçilərinin hüquq
və vəzifələrini müəyyənləşdirməyə borcludurlar; deməli, məhkəmə
praktikası şose yollarında təhlükəsizliyin təmin edilməsi siyasətinin
tərkib hissəsi hesab edilir.
Üçüncü şəxslərə zərər vurulmuş olduğu halda, təhlükə
nəzəriyyəsinin tam tətbiqi məsələsi ortaya çıxır. Üçüncü şəxslər o
şəxslərdir ki, qurğudan (tikilidən) hər hansı şəkildə istifadə etmir və
yaxud mənfəət əldə etmirlər. Üçüncü şəxslər qurğu (tikili) və zərər
arasında səbəb əlaqəsi meydana çıxdığı andan etibarən zərərə görə cərimə
ödəməlidirlər, bu zaman administrasiya heç bir təqsirə yol vermədiyini
bildirməklə özünü məsuliyyətdən azad edə bilməz.
Üçüncü şəxs qonşu da ola bilər. Buna misal Dövlət Şurasının
böyük rus müğənnisi Şalyapinin dul qadınının işinə dair 3 may, 1963- cü
il tarixli qərarı ola bilər. Qadının Eylo avenyusündə olan evi elektrik
yarımstansiyasının qonşuluğunda yerləşdiyi üçün onun səsi evin
sakinlərinə dinclik vermirdi. Buna görə «Elektrisite de Frans» lazımi
ehtiyat tədbirləri görməməsinə baxmayaraq Dövlət Şurası onu
məsuliyyətə cəlb etməmiş, qonşuları narahat etməyə görə müqəssir tərəfi
cərimə etməklə qərar qəbul etmişdir.
Üçüncü şəxslərlə əlaqədar məhkəmə praktikasının inkişafı üçün
obyektiv əsas işlərin və qurğuların (tikililərin) iri miqyaslı olmasıdır.
Yollar, bəndlər və yaxud limanlar kimi iri qurğular xüsusi şəxslərə
bəzən
ağır nəticəli zərər vurduqlarından onların sahibləri (yəni dövlət
176
orqanları) vurulmuş ziyana görə imkan daxilində ödənc ödəməlidirlər.
Təhlükə doğuran fəaliyyət və yaxud vəziyyətlər zamanı vurulan
zərərə gəldikdə burada da inzibati fəaliyyətlə əlaqədar yaranan təhlükə
ideyası meydana çıxır.
Renyo - Derozyenin işində Paris ətrafındakı bir qala istehkamında
böyük miqdarda partlayıcı maddə yığılıb saxlanmasından söhbət gedirdi.
Gözlənilə bilən hadisə baş vermiş, həmin maddə partlamışdı. Partlayış o
qədər güclü
olmuşdur ki, istehkamın ətrafında onlarca adam həlak olmuş
və xeyli miqdarda evlər dağılmışdır. Buna görə Dövlət Şurası özünün 28
mart, 1919-cu il tarixli qərarında müəyyən etmişdi ki, bu hadisədə hərbi
administrasiyanın təqsiri olmamışdır, çünki o, lazımi ehtiyat tədbirləri
əvvəlcədən görmüşdü və oraya toplanılan partlayıcı maddələrin çoxlu
miqdarda olmasına baxmayaraq bu partlayıcı maddələr müharibə
dövrünün tələbləri üçün yığılmışdır. Lakin Dövlət Şurası onu da
müəyyən etdi ki, bu qədər partlayıcı maddələrin bir yerdə
toplanmasından irəli gələn risk ehtimalı ilə əlaqədar olaraq
zərərçəkənlərə cərimə ödənilməlidir.
Dövlət Şurasının Lekontun və Daraminin işi üzrə 24 iyun,
1949-cu il tarixli qərarında söhbət polis agentləri tərəfindən tabel
silahdan istifadə olunmasından gedirdi. Əgər xidməti vəzifələrini yerinə
yetirərkən polis agentinin tətbiq etdiyi silahla hər hansı şəxs yaralanmış
və yaxud öldürülmüşsə, bu təhlükə dövlətin məsuliyyəti sayılır. Əgər bu
işdə ağır təqsir nəzəriyyəsi əsas götürülməli olsaydı, onda zərərçəkənlər
nadir hallarda ödənc alardılar. Buna görə onların mənafeyi naminə risk
nəzəriyyəsi silahdan təhlükəli şəraitdə istifadə edilməsini nəzərdə tutur.
Lakin bunu məhkəmə praktikasında tam qənaətbəxş hesab etmədilər,
çünki onun tətbiqi olduqca mürəkkəb şəraitdə baş vermişdir. Doğrudan
da əvvəlcə müəyyənləşdirilməlidir ki, ekstremal vəziyyət yaradan
təhlükəli silah nə olan şeydir. İndiyədək Dövlət Şurası bütün odlu silah
növlərini təhlükəli hesab edir, lakin gözyaşardıcı qaz qumbaralarını bu
cür qiymətləndirmirdi, lakin 1968-ci ildə törədilmiş hadisələr zamanı
həmin silahın vurduğu zərər nəzərə alınmaqla fikir yürüdüldüsə də, bu
fikir az ağlabatan oldu. Bundan başqa Dövlət Şurası zərərçəkənlərin
kateqoriyalarından asılı olaraq baş vermiş hadisələrə fərq qoyurdu. Əgər
zərərçəkən məhz küçədə təqib olunan cani, yaxud yolda maneə yaradılan
məqamda həbsdən gizlənən şəxsdirsə, yaxud da nümayişçidirsə, onda
risk nəzəriyyəsi deyil, sadə təqsir nəzəriyyəsi fəaliyyət göstərir. Ağır
təqsirin mövcudluğu zamanı əgər silahdan söhbət gedərsə, o həmin andan
etibarən qeydə alınır.
177
Beləliklə, zərərçəkən yalnız üçüncü şəxs kimi atılan güllədən zərər
çəkmiş olduqda risk nəzəriyyəsi tətbiq edilir.
Məhkəmə praktikası ruhi xəstəxanalarda müalicə olunanlara da
şamil edilir. Orada xəstələrə maksimum azadlıq verilməlidir ki, onlar
həbsxanada olmalarını hiss etməsinlər. Lakin bu azadlıq olduqca
təhlükəlidir, həmin xəstəxananın mühafizəçiləri və tibb bacıları, orada
olan digər xəstələr və üçüncü şəxslər üçün qorxulu hesab edilir. Yəni
xəstə qaça bilər, sonra isə ruhi vəziyyətdə olduğuna görə cinayət hadisəsi
törədə bilər. Bu barədə Dövlət Şurası Mozel departamentinin işinə dair 13
iyul, 1967-ci il tarixli qərannda belə halda olan risk üçün məsuliyyətin
mövcudluğunu bəyan etdi.
Dostları ilə paylaş: