Qulluqçuların ümumi məsuliyyəti.
Qulluqçuların əməllərinin nəticəsində
hakimiyyətə nə qədər maddi zərər dəyirsə, hakimiyyət öz qulluqçularına
qarşı elə həmin məbləğdə də iddia irəli sürə bilər.
Dövlət Şurasının Larüelin və Delvilin işinə dair 28 iyul, 1951-ci il
tarixli qərarından göründüyü kimi, məsuliyyət formasında yaranan
məsələ iki halda meydana çıxa bilər: ya Larüelin və Delvilin işindəki
199
kimi - onda qulluqçu üçüncü şəxsə zərər vurur və hərriin üçüncü şəxs ona
cərimə ödənilməsinə nail olmağa çalışır, bu zaman zərər məbləğinin az
miqdarda və ya qismən ödənilməsi günahkar qulluqçuya həvalə edilir;
yaxud əgər işdə üçüncü şəxs yoxdursa, zərər isə administrasiyaya
dəymişdirsə, onda zərər məbləğini bilavasitə günahkar qulluqçu ödəyir.
Məhkəmə praktikası pul hesabatları məsələsini bu qaydada həll edir:
tutaq ki, xəstəxananın həkimi ona etibar olunmuş çox qiymətli və zərif
rentgen avadanlığını ehtiyatsızlıq üzündən sıradan çıxarmışdır. Bununla
o, xəstəxanaya bilavasitə zərər vurmuşdur və xəstəxana ona vurulmuş
zərərin ödəməsini ondan tələb etmək hüququna malikdir.
Qulluqçuların pul hesabatları formasında məsuliyyətə cəlb
edilməsinə çox nadir hallarda təsadüf olunur və belə məsuliyyətə cəlb
etmək üçün ciddi təqsirin olması mövcud olmalıdır.
Əksinə, dövlət xidmətinin ümumi prinsiplərinə uyğun olaraq
administrasiya funksional vəzifələrin yerinə yetirilməsi zamanı təqsirə
yol vermiş qulluqçuların hərəkətləri üçün tam məsuliyyət daşıyır: əgər
vətəndaş, xidməti vəzifələrini icra edərkən qulluqçunun yol verdiyi
təqsirə görə zərər çəkmiş və cərimə ödənilməsi barədə iddia
qaldırılmışsa, administrasiya işə qarışmağa, qulluqçunun yol verdiyi
qeyri- qanuni hərəkətlərə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə
borcludur. Bu, dövlət qulluqçularının ümumi statuslarında dəqiq yazılmış
və əsas prinsip kimi Dövlət Şurasının Bezansondakı xəstəxana
mərkəzinin işinə dair 26 aprel, 1963-cü il tarixli qərarında tam müəyyən
edilmişdir.
Bütün qulluqçulara münasibətdə tətbiq edilən maliyyə
məsuliyyətinin ikinci forması büdcə intizamı məsələləri üzrə
məhkəmənin təsis edilməsinin nəticəsi olmuşdur. Həmin orqan 1948-ci
ildə yaradılmışdır: belə hesab edilirdi ki, o, qulluqçuların, o cümlədən
xidmət rəhbərlərinin maddi məsul şəxslərinin ictimai vəsaitləri
boş-boşuna sərf etmələrinin, başısoyuqluqla lüzumsuz xərclərə yol
vermələrinin qarşısını alan vasitə olacaqdır. Bu cür pozuntulara görə
məhkəmənin cərimə tətbiq etmək hüququ vardır. Təqsirli şəxslərə qarşı
tətbiq edilən cərimə məhkəmə tərəfindən müəyyən edilir. Lakin yol
verilmiş səhvlər və yaxud laqeydlik üzündən israf edilmiş vəsait ümumi
vəsaitdən xeyli az olmalıdır. Misal üçün, büdcə intizamı məsələləri üzrə
məhkəmə La-Villetdə sallaqxana fəaliyyəti ilə məşğul olan bir
cəmiyyətin sədrini 8 min frank cərimə etmişdi, halbuki real zərər onlarla
milyon franka bərabər idi.
Hesabdarlıq-mühasibat işçilərinin məsuliyyəti. Maddi təhtəlhe-
200
sab əməkdaşlar və kreditlərin sərəncamçıları daha tez-tez və müntəzəm
olaraq maliyyə məsuliyyətinə cəlb edilirlər. Hesabdarlıq-mühasi- bat
işçiləri peşəsinin özü maliyyə vəsaitlərinə sərəncam verməkdən ibarətdir.
İctimai vəsaitlərə ona görə etibar edilir ki, onlar həmin vəsaitləri
sərəncamlarla istifadə etsinlər, gəlir götürsünlər və i.a. Əlbəttə ki, bu işdə
ciddi intizam olması zəruridir.
Maliyyə təsisatlarının məsarifı ilə bağlı məsuliyyət məsələsi he-
sablayıcı palatanın nəzarətindədir. Onun fəaliyyəti hesabdarlıq-müha-
sibat işçilərinin özlərinin hərəkətlərinin qanunauyğun olub-olmaması
barədə rəy bildirməkdən, hesablar üzrə məsariflərə nəzarət etməkdən
ibarətdir. Onun vəzifəsi müəssisənin kassasında çatışmazlıq olduğunu və
s. müəyyənləşdirmək və sonra maliyyə nazirinə və yaxud müvafiq xidmət
rəisinə, qeydə alınmış həmin faktlarla əlaqədar tədbirlər görülməsi üçün
məlumat verməkdir. Əgər rəhbər işçi hesab etsə ki, hesab-
darlıq-mühasibat hissəsinin diqqətsizliyi və yaxud əliəyriliyi nəticəsində
çatışmazlıq baş verib, onda o, həmin əməkdaşdan çatışmayan vəsaiti öz
şəxsi ehtiyatı hesabına ödəməyi tələb etmək hüququna malikdir.
Belə məsuliyyət hər halda öz əhəmiyyətini saxlayır və sui-istifadə
təzahürlərinin qarşısını almaqda güclü amil olur, bunun da sayəsində
Fransa maliyyə xidməti sistemi çox yaxşı işləyən bir sistem hesab edilir.
Ümumi maliyyə xidmətindən yan keçməklə maliyyə təminatı
imkanı yaradan faktiki sərəncamlıq da çox geniş yayılmışdır. Misal üçün,
xəstəxananın direktoru xəstələrə qulluğu yaxşılaşdırmaq məqsədilə
xəstələrdən və yaxud onların ailələrindən pul yığa bilər. Bu halda
xəstəxana direktoru ilə əslində hesabdarlıq-mühasibat işçisinə çevrilir:
xəstələr tərəfindən direktora, onun vasitəsilə də sahibkarlara verilən
pullar, dövlət vəsaiti hesab edilir və direktor onun mədaxili barədə
hesabat verməlidir. O, alınmış məbləği, onun hansı məqsədlərə
xərcləndiyini göstərməli və pulların həqiqətən ictimai mənafelər naminə
sərf olunduğunu sübut etməli və müvafiq qəbzlər verməlidir. Əgər belə
olmasa, onda administrasiya yığdığı pulun məbləğini ödəməlidir.
İnzibati məsuliyyət haqqında bundan əvvəl danışılmış məsuliyyət
formasının əksinə olaraq intizam məsuliyyəti həm praktiki, həm də
hüquqi nöqteyi-nəzərdən daha mühümdür və çox tez-tez istifadə edilir.
Əksər hallarda qəbul edilmiş intizam sanksiyaları barədə heç yerdə heç
bir məlumat verilmir və bunlar dərc olunmur. İl ərzində neçə dəfə poçt
qulluqçusuna və polis nəfərinə qarşı bu və ya digər sanksiyaların tətbiq
edildiyi barədə statistik məlumatlar yoxdur və hə
201
min sanksiyalann xarakteri məlum deyildir. Sanksiyalar mövcuddur,
bunların tətbiq edilməsi sahəsində özbaşınalıq və s. halların qarşısı alınır.
İntizam sanksiyalarının tətbiq edilməsi proseduru əsasən
məsələnin ümumi prinsipini, iki sistemin normasını əhatə edir.
Özbaşınalıq hərəkətlərindən müdafiə hüququ. Sanksiyaların
necəliyindən, sanksiya tətbiq edilən qulluqçunun kimliyindən - mülki,
hərbi qulluqçu, məhkəmə məmuru olmasından asılı olmayaraq, həmin
qulluqçu ona qarşı sanksiya tətbiq edilənədək müdafiə hüququna
malikdir. Bu ümumi prinsip hüququ aktlarda o cümlədən 2 aprel, 1905-ci
il tarixli qanunun 65-ci maddəsində öz əksini tapmışdır. Həmin maddədə
nəzərdə tutulur ki, qulluqçu xidmət üzrə hər hansı yerdəyişmədə və ona
qarşı hər hansı sanksiya tətbiq ediləndə öz şəxsi dosyesinin materialları
ilə tanış olmaq hüququna malikdir.
Şəxsi dosyenin məzmunu barədə formal şəkildə məlumat vermək
vəzifəsi və müvafiq müdafiə hüququ verilməsi dövlət qulluqçularının
bütün statuslarına daxil edilmiş və Dövlət Şurası bu formallığı ümumi
hüquq prinsipi dərəcəsinə çatdırmışdı. Bu, Dövlət Şurasının Aramyünün
işinə dair 26 oktyabr, 1945-ci ilə tarixli qərarı ilə edilmişdi. İkinci dünya
müharibəsindən sonra təmizlik aparılması prosesində müharibə zamanı
düşmənlə
əməkdaşlıq
etmiş
qulluqçular
öz
vəzifələrindən
kənarlaşdırılmışdılar. Ona görə də Dövlət Şurası müəyyən etdi ki,
təmizləmə aparılması vətəndaşların bütün müdafiə hüquqlanna riayət
edilməsi ilə müşayiət olunmalıdır.
Yuxanda göstərilən prinsipin məzmunu nədən ibarətdir? Əlaqədar
şəxsə eyni zamanda işin mahiyyəti və ona qarşı irəli sürülən iddialar ona
bildirilməli, həmin iddiaların mahiyyəti ilə tanış olmaq və öz müdafiəsinə
hazırlaşmaq üçün ona kifayət qədər vaxt verilməlidir; təqsirkar şəxs
inzibati orqanın və yaxın həmkarlar ittifaqı orqanının, ya da vəkilin
köməyi ilə özünə bəraət qazandıra və öz ad-sanını müdafiə edə bilər.
Qərar qəbul edilməsi sistemləri intizam sanksiyaları iki sistem
əsasında tətbiq edilə bilər, bunlardan biri ümumi-hüquqi sistem, digəri
xüsusi sistemdir.
Ümumi-hüquqi sistem yuxarı hakimiyyət orqanının qərarını və
konsultativ orqanın müdaxiləsini özündə birləşdirir. Prosedur üç
mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələdə yuxarı hakimiyyət orqanı,
yəni qulluqçuları təyin etmək hüququna malik orqan fərdi işi qaldırır.
Xidmət rəhbəri, nazir və yaxud prefekt hesab edir ki, qulluqçu qəbahət
törətmişdir, ona görə də intizam məsuliyyəti proseduru (o cümlə
202
dən şəxsi dosyenin məzmunu aidiyyəti şəxsə bildirilməklə) açır. İkinci
mərhələdə müvafiq orqanlarla məsləhətləşmə aparılır. Mülki qulluqçular
üçün belə orqan intizam şurası qismində iclas keçirən paritet inzibati
komissiyadır; onun üzvlərinin yarısını müdiriyyətin nümayəndələri, o biri
yarısım şəxsi heyətin nümayəndələri təşkil edirlər. Bu orqan tətdiq olunan
sanksiya barədə qərar qəbul edir; o öz mülahizəsi ilə sanksiyanın tətbiq
olunması barədə təklif verir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu orqanın rəyi
məcburi qüvvəyə malik deyil, lakin çox zaman müdafiə xarakteri daşıyır.
Orduda da analoji orqanlar vardır, lakin bunlar paritet deyil, istintaq
komissiyalarıdır. Nəhayət, üçüncü mərhələ qərarın qəbul edilməsi
mərhələsidir. Qərar yuxarı orqan tərəfindən qəbul olunur, deməli, ilk və
son söz də onundur. Sanksiyanın tətbiq edilib-edilməməsi, yüngül, yoxsa
ciddi sanksiya tətbiq olunması məsələsini o həll edir.
Xüsusi sistemə gəlincə, bu, inzibati yurisdiksiya rejimidir. Qeyd
etmək lazımdır ki, Almaniyada sanksiyalar xüsusi məhkəmələr tərəfindən
irəli sürülür. Fransada, bir qayda olaraq, məsələ başqa cürdür; lakin
istisnalar da, o cümlədən, müəllimlərdən ibarət inzibati məhkəmələrin
aidiyyətində olan müəllimlər üçün istisnalar vardır; onlar birinci
instansiya məhkəməsi qismində öz həmkarlarını mühakimə edirlər,
apellyasiya instansiyası qismində isə Ali Milli Təhsil Şurası çıxış edir. Bu
yolla yuristiksion-nəzarət formasında görülmüş tədbirlər, sonra kassasiya
şikayəti verilməsi vasitəsilə Dövlət Şurasının müzakirəsinə təqdim
olunur, halbuki digər intizam tədbirləri ilə əlaqədar olaraq hakimiyyət
səlahiyyətini aşmağa dair adi şikayət verilir.
Sanksiya tətbiq edən orqan öz qərarının mətnində həmin qərarın
qəbul edilməsi səbəbini, habelə müvafiq şəxsə qarşı irəli sürülmüş
iddiaları göstərməlidir; bu, çox vacibdir, çünki o, zərərçəkənin nəyə görə
və nə üçün cəzalandırıldığını bilməsinə imkan verir, həm də axırıncı
mərhələdə dəqiqləşdirilmiş motivlər ilk dəfə göstərilənlərdən bir qədər
fərqlənə bilər. Təsəvvür edək ki, üç iddia irəli sürülmüşdür, bunlardan
ikisi təhqiqat gedişində rədd edilmiş və yalnız biri qalmışdır. Əlaqədar
şəxs onu da təkzib edə bilərdi ki, həmin iddia əsassızdır və yaxud da o,
haqlı olaraq irəli sürülmüş, lakin burada hüquqazidd əməl tərkibi yoxdur
və ona görə bu iddia cəza üçün əsas ola bilməz. Beləliklə, qərar
əsaslandırılmış, sanksiyalarsa qanunauyğun olarsa, onda mübahisələrin
yaranmasına şərait yaranmaz.
İntizam işinin mahiyyətinə aid qaydalarda, qərarın yuxarı orqan və
yaxud xüsusi yurisdiksion-nəzarət instansiyası tərəfindən qəbul
edilməsindən asılı olmayaraq tətbiq olunan dörd əsas hal mövcud olur.
203
Birinci qayda cinayət hüququ baxımından qanunçuluq prinsipinə
əməl edilməsinə aiddir. Bu prinsipin mahiyyəti latınca belə bir kəlamda
çox yaxşı ifadə edilmişdir: qanunda nəzərdə tutulmayan hallarda nə cəza
var, nə də cinayət. Cinayət hüququnda bu kəlamın hər iki tərəfi
mövcuddur: cəzaların siyahısı qanunla müəyyənləşdirilir, habelə hüquq
pozuntularının növləri qanunla nəzərdə tutulur.
Lakin inzibati hüquqda həmin kəlamın yalnız bir hissəsi tətbiq
edilir. İntizam sanksiyalarının qanunla müəyyənləşdirilmiş siyahısı
mövcuddur və yalnız orada nəzərdə tutulan sanksiyaları tətbiq etmək
olar.
Dövlət qulluqçularının statusunda əks etdirilmiş belə siyahını
nəzərdən keçirək (11 yanvar, 1984-cü il tarixli qanun, 66-cı maddə).
Həmin siyahıda ən əvvəl sırf mənəvi xarakterli tədbirlər olan
xəbərdarlıq və töhmət əks etdirilir. Sonra xidmət üzrə irəliçəkilməni və
yaxud işdə sərfəli yerdəyişməni ləngitməyə imkan yaradan sanksiyalar
seriyası göstərilir. Bu qrupa aşağıdakılar daxildir: rütbənin
yüksəldilməsinin dayandırılması; müvvəqəti olaraq - on beş günədək
müddətdə işdən azad edilmə; başqa iş yerinə keçirmə; rütbənin aşağı
salınması; müvəqqəti olaraq - altı aydan iki ilədək müddətə işdən azad
edilmə. İntizam tədbirlərinin sonuncu qrupu ən ciddi tədbirləri əhatə edir;
Bu tədbirlər rəsmi olaraq işdən azad edilib istefaya buraxılma və yaxud
işdən kənarlaşdınima ilə nəticələnir. Yekun etibarilə o, cəza tədbiri kimi
tətbiq edilir. Bu siyahı cərimə şəklində, eləcə də məvacibdən tutulma
kimi tənbehləri əhatə etmir. Bir ay işləmiş qulluqçuya «Sizə tənbeh
qaydasında yalnız on beş gün üçün məvacib ödəniləcək» demək olmaz,
çünki onların statusunda belə tədbir nəzərdə tutulmamışdır.
Beləliklə, qanunçuluq prinsipinin birinci aspekti inzibati hüquqda
tamamilə reallaşdırılır. Lakin onun ikinci cəhəti qətiyyən tətbiq edilmir,
çünki intizam qəbahətlərinin normativ tərifi mövcud deyildir. Bunlar
məhkəmə praktikası ilə müəyyən edilir. Bu, iki nəticəyə gətirib çıxarır.
Birinci nəticə ondan ibarətdir ki. Cinayət Məcəlləsinə oxşar
qanunvericilik aktı yoxdur ki, burada qulluqçuların bütün vəzifələri və
onların yol verə biləcəkləri təqsirlərin bütün növləri sadalanmış olsun.
Qulluqçuların hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirən 13 iyul, 1983-cü il
tarixli qanun bütün məsələləri əhatə etmir və həmin məsələlər qərarları ilə
müəyyən edilir. İkinci nəticə ondan ibarətdir ki, cəza növləri siyahısı ilə
hüquqpozmaların siyahısı arasında, cinayət hüququ ilə cəza tədbirləri
arasında olan hüquqpozmaları qanun müəyyən edir, lakin o həm də
bunların nisbətini müəyyənləşdirir. Bu
204
rada isə vəziyyət başqa cürdür: dövlətdən böyük məbləğdə pul oğurlamış
qulluqçuya sadəcə, töhmət də verilə bilər, bircə dəfə işə gecikmiş
qulluqçunu vəzifədən kənarlaşdırmaq da olar. Hakimlər hüquqazidd
əməlin mövcudluğunu və intizam sanksiyaları siyahısında sanksiyanın
olub-olmamasını yoxlayır, bununla əlaqədar qərar qəbul edir. Lakin
Dövlət Şurası Lebonun işinə dair 9 iyun, 1978-ci il tarixli qərarı ilə öz
məhkəmə praktikasını dəyişdirdi. İndi o, hakimləri administrasiyanın
tətbiq etdiyi cəza tədbirini, seçərkən qəbahətə düzgün qiymət vennə-
məyə çağırır.
Qanunçuluq prinsipinin ikinci aspektinə görə, eyni bir təqsirə görə
iki dəfə cavabdehlik olmaz, yəni eyni bir təqsirə görə iki cəza növü tətbiq
edilə bilməz.
Bu qaydada iki istisna hal mövcuddur. Birincisi, əgər qulluqçu hər
hansı idarəetmə korpusuna göndərilmişdirsə, eyni bir əmələ görə iki cəza
tədbirinə məruz qala bilər: bir cəza tədbirinə görə başqa yerə göndərildiyi
üçün, ikincisinə əsas korpusda - təqsirə yol vermiş qulluqçunun
göndərildiyi korpusda ona qarşı sanksiya onun əsas korpusa
qaytarılmasından ibarət ola bilər, oradan isə onu vəzifədən kənarlaşdıra
bilərlər. Deməli, bu halda söhbət iki situativ mövqeyin eyni məqamda
mövcudluğu ilə əlaqədar olaraq eyni əmələ görə iki cəza növünün
cəmləşməsindən gedəcəkdir.
Ümumi qaydadan ikinci kənarlaşma ondan ibarətdir ki, eyni bir
əmələ görə həm cinayət cəzası tətbiq edilə bilər, həm də intizam
sanksiyası. Əgər qulluqçu oğurluq etmişdirsə, o, həbs cəzasına məhkum
edilə və eyni zamanda vəzifədən kənarlaşdırıla bilər.
Üçüncü qayda cinayət işi ilə əlaqədar iddiaya və intizam işinə
ayrı-aynlıqda baxılmasından ibarətdir.
Ola bilər ki, eyni zamanda, paralel olaraq iki iddia icraatı,
məsələn, cinayət prosesi qaydasında əmlak oğurluğuna görə icraat və
intizam icraatı başlansın. Belə halda inzibati orqan cinayət prosesinin
nəticələrini gözləyə bilər, lakin bunu etməyə borclu deyil: əgər inzibati
orqan nəticəyə gəlsə ki, oğurluğu məhz həmin qulluqçu etmişdir, onda
cinayət işləri üzrə məhkəmənin qərarını gözləmədən dərhal həmin şəxsə
qarşı intizam sanksiyası tətbiq edə bilər.
Nəhayət, bu cür təhqiqat nəticələri də müxtəlif ola bilər. Ola bilər
ki, eyni əmələ görə qulluqçuya, misal üçün, cinayət işləri üzrə
məhkəmədə bəraət qazandınlsm, intizam qaydasında isə o cəzalandınisın.
Bu, iki hal onunla izah edilir ki, əməllərin hüquqazidd olması müxtəlif cür
qiymətləndirilir, bundan başqa, işin faktiki tərəfi barədə həmin
instansiyaların məlumatlılığı da müxtəlif ola bilər. O cümlədən də elə
205
ola bilər ki, administrasiyanın hüquq pozuntusu törətdiyinə əmin olduğu
qulluqçu əsaslandırılmamış şübhələrin mövcudluğu sayəsində bəraət
qazanar, çünki cinayət işi üzrə hakim inzibati instansiyalar üçün
prinsipial olmayan bu meyarlardan geniş istifadə edir. İnzibati orqan da
şübhə yaradan hallarda faktları dəqiq olaraq qiymətləndirə bilər.
Prefektura polisi işində belə olmuşdu. Lakin bir neçə dəfə pre- fektin
kabinetində oğurluq halları baş vermiş, təqsirkarı tapmaq mümkün
olmamışdı. Bu, xırda oğurluqlar idi: elektrik ülgücü, kitablar, kiçik
əşyalar oğurlanırdı. Axırda oğrunu tapa bildilər; oğru ins- pektorun özü
idi. Müəyyən edilmişdi ki, oğurluqlar onun növbətçi olduğu zaman baş
vermişdir: oğurlanmış əşyaların biri onun portfelində tapılmışdı. Həmin
inspektor müsbət xarakteristikaya malik olan, işdə çalışqan əməkdaş idi.
O, şəhər kənarında arvadı və uşaqları ilə sadə vəziyyətdə yaşayır,
sağa-sola pul səpələmirdi. İyirmi il ərzində vicdanla işləmişdi. Cinayət
işləri üzrə məhkəmə təkcə onun portfelində oğurlanmış əşya tapıldığını
əsas tutaraq onu məhkum edə bilməzdi: axı əşyanı onun portfelinə
başqası da qoya bilərdi! Cinayət qanunvericiliyi nöqteyi-nəzərindən bunu
sübut kimi qiymətləndirmək olmaz. Lakin intizam nöqteyi-nəzərindən
inam yaranmışdı ki, oğurluğu məhz həmin ispektor etmişdir. Bu da onun
vəzifədən kənarlaşdırılması ilə nəticələndi, çünki onun etdiyi hərəkət
yerinə yetirdiyi vəzifəyə uyğun hərəkət deyildi. Şəxsi heyətin və
administrasiyanın nümayəndələrindən ibarət olan intizam şurası da
yekdilliklə bu qərarı qəbul etdi; bu cür qərar polis nəfərinin karyerasını
məhv etdi, çünki o, 45 yaşında idi, bu yaşda belə xasiyyətnamə ilə onun
yenidən yaxşı iş tapmaq imkanı az idi: iş Dövlət Şurasına göndərildi və o
da fakt üzrə qəbul edilən qərarı obyektiv qərar kimi qiymətləndirdi.
Sonuncu məsələ isə amnistiya haqqında qanunların tətbiqinə
aiddir. Hər dəfə prezident seçkilərindən sonra amnistiya haqqunda qanun
qəbul edilir. Əvvəllər də cinayət işlərinə dair amnistiya barədə qanunlar
qəbul olunurdu. Müharibədən sonrakı dövrdə intizam sahəsində
amnistiya haqqında normativ aktlar qəbulu davam etdirildi. Həmin
aktlara əsasən, törədilmiş əmələ görə cinayətə cəlb edilmə və intizam
qaydasında tənbeh tədbiri şəxsin üzərindən götürülür. Bunun nəticəsi
olaraq amnistiyadan əvvəl törədilmiş hüquqpozmaya görə amnistiyadan
sonra cəza tədbiri tətbiq edilə bilməzdi. Təbii ki, cəza tədbiri amnistiya
haqqında qanundan əvvəl tətbiq olunmuşdursa, qanunla o, ləğv edilmir.
Qanun cəza tədbirlərini ləğv etmir, yalnız əməllərin cəzaya layiqliliyini
ləğv edir; əgər belə əməllər üçün hələ cəzalar tətbiq edilməmişdirsə,
bunları daha tət
206
biq etmək olmaz. Misal üsün, 1981-ci ilin ortalarında keçirilmiş axırıncı
prezident seçkilərindən sonra, qulluqçular tərəfindən 1981- ci ilin
əvvəllərində törədilmiş hüquqpozmalara görə başlanmış bütün məhkəmə
araşdırmaları dayandırılmış, təqsirkar şəxslər barədə cəza tədbirləri isə
tətbiq edilməmişdi. Lakin olduqca çoxmənalı və məhkəmə praktikasında
sınaqdan keçirilmiş bir qeyd-şərt nəzərə alınmalıdır: şərəfsizlik,
vicdansızlıq və əyrilik təzahürləri olan əməllərə amnistiya düşmür.
Bununla belə, amnistiya haqqında 1969, 1976 və 1981-ci illərin qanunları
nəzərdə tuturdu ki, şərəfə, vicdansızlığa və ya nəcib xüsusiyyətlərə zidd
olan əməllərə də Respublika Prezidentinin fərdi xarakterli aktları
əsasında amnistiya tətbiq edilə bilər.
Azərbaycan Respublikasında Qanunvericilik hakimiyyətini
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi həyata keçirir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 93-cü maddəsinə
əsasən, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi öz səlahiyyətlərinə aid
məsələlər üzrə Konstitusiya qanunları, qanunlar və qərarlar qəbul edir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində Konstitusiya qanunları,
qanunlar və qərarlar Konstitusiya ilə nəzərdə tutulmuş qaydada qəbul
edilir.
Qəbul etdiyi qanunlarda və qərarlarda Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarına konkret
tapşırıqlar verə bilməz.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müəyyən etdiyi
ümumi qaydalara əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
seçkiləri, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilər və
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu və
referendum məsələlərinə dair qanunlar 83 səs çoxluğu ilə, qalan bütün
məsələlərə dair qanunlar isə 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Qanunlar
qəbul edildiyi gündən 14 gün müddətində Azərbaycan Respublikası
Prezidentinə imzalamaq üçün təqdim edilir.
Təcili elan olunan qanun layihəsi Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə imzalamaq üçün qəbul edildiyi gündən 24 saat ərzində
təqdim edilir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin
3-cü bəndinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğunun, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
207
Məclisinin sorğusu əsasında aşağıdakı məsələləri həll edir:
■
Azərbaycan Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərman və sərəncamlarının, Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin qərarlarının, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
qərar və sərəncamlarının, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ
hüquqi aktlarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğu;
■
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarının, mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının Azərbaycan Respublikası
qanunlarına uyğunluğu;
■
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarının,
mərkəzi hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərmanlarına uyğunluğu;
■
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin qərarlarının qanunda
nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və
qanunlanna uyğunluğu;
■
Bələdiyyə aktlarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına,
Azərbaycan Respublikası qanunlanna, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanlarına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin qərarlanna (Naxçıvan MR-də, həm də Naxçıvan MR-in
Konstitusiyasına, qanunlarına və Naxçıvan MR Nazirlər Kabinetinin
qərarlarına) uyğunluğu;
■
Azərbaycan Respublikasının qüvvəyə minməmiş dövlətlərarası
müqavilələrinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğu;
Azərbaycan
Respublikasının
hökumətlərarası
müqavilələrinin
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğu;
■
Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının, qanunlan- nm,
Naxçıvan MR Ali Məclisinin qərarlarının və Nazirlər Kabinetinin
qərarlanmn Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğu;
Naxçıvan MR qanunlarının, Naxçıvan MR Nazirlər Kabinetinin
qərarlarının Azərbaycan Respublikası qanunlarına uyğunluğu; Naxçıvan
MR Nazirlər Kabinetinin qərarlarının Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərmanlarına və Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin qərarlanna uyğunluğu;
■
Qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında
səlahiyyətlər bölgüsü ilə bağlı mübahisələr və s.;
■
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası MM-in,
208
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, Azərbaycan Respublikası
Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun,
Naxçıvan MR Ali Məclisinin sorğusu əsasında Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasını və qanunlarını şərh edir.
•
Hər kəs onun hüquq və azadlıqlarını pozan qanunvericilik və icra
hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrin normativ aktlarından, məhkəmə
aktlarından, qanun və müəyyən edilmiş qaydada bu maddənin III
hissəsinin 1-7-ci bəndlərində göstərilən məsələlərin Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə pozulmuş insan
hüquq və azadlıqlarının bərpa edilməsi məqsədi ilə şikayət verə bilər.
•
Azərbaycan Respublikasının qanunlan ilə müəyən edilmiş qaydada
məhkəmələr insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi məsələləri
ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının və qanunlannm
şərh edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər.
■ Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili insan
hüquq və azadlıqlarını pozan qanunvericilik və icra hakimiyyəti
orqanlarının, bələdiyyələrin normativ aktlarından, məhkəmə aktlarından
qanunla müəyyən edilmiş qaydada Konstitusiyanın 130-cu maddəsinin III
hissəsinin 1-7-ci bəndlərində göstərilən məsələlərin Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu verə bilər.
Normativ qanunların yuxarıda qeyd olunan pillələrdən keçməsi,
onu sübut edir ki, Azərbaycan Respublikasında heç bir zaman
qeyri-qanuni aktların qəbul edilməsi halları ola bilməz.
Normativ və digər aktlar öz qüvvələrini o halda itirə bilər ki,
qanunda göstərilən müddət qurtarmış olsun və yaxud həmin qanun yeni
qanunla əvəz edilsin.
209
|